在您開始理解版權之前,版權是一個無形但強大而又無限擴展的概念,它統(tǒng)治著我們彼此之間的許多往來,您必須首先了解它不是什么。版權不是商標的兩個方面是商標和專利。這三種形式的知識產(chǎn)權更像表親,而不是三胞胎,但是很多人,甚至律師和法官,都將它們弄糊涂了。
版權與商標和專利的比較
盡管這三種保護人們想象的產(chǎn)品,但是版權,商標和專利是截然不同但互補的知識產(chǎn)權。每種法規(guī)均受不同的聯(lián)邦法律管轄。美國專利法規(guī)源于《憲法》的相同條款,該條款引起了我們的版權法規(guī)。公司品牌設計公司的聯(lián)邦商標法起源于《憲法》的“商業(yè)條款”,賦予國會監(jiān)管州際貿(mào)易的權力。只有我們的聯(lián)邦政府對版權進行規(guī)范;版權注冊是由美國國會圖書館部門的版權局授予的。同樣,只有聯(lián)邦政府才能授予專利。但是,盡管聯(lián)邦政府批準了商標注冊,但所有五十個州也都批準了商標注冊。
版權
自1978年1月1日以來,在美國,只要創(chuàng)作者以有形形式“固定”有版權保護的作品,就會創(chuàng)建版權。在大多數(shù)情況下,版權將一直保留到受版權保護的作品的創(chuàng)作者去世后七十年;版權保護期滿后,公司品牌設計公司據(jù)說某作品已屬于“公共領域”,任何人都可以自由使用它。版權的注冊可以增強創(chuàng)建者通過創(chuàng)建行為自動獲得的權利,但這并不是版權保護所必需的。版權擁有者權利的主要限制是,版權僅保護特定的表達方式的想法,而不是想法本身。這意味著幾個人可以基于相同的想法創(chuàng)作受版權保護的作品;實際上,除非一件作品的創(chuàng)作者復制了另一件作品,否則無論一件作品與另一件作品有多相似,都不會構成侵權。
商標
商標是文字或標識的產(chǎn)品或服務,以消費-ERS符號。與版權不同,公司品牌設計公司在版權中,創(chuàng)作者從受版權保護的作品開始就擁有受保護的權利,而商標的權利僅通過在商業(yè)中使用商標而產(chǎn)生,然后屬于將商標應用于其產(chǎn)品的公司,而不是對個人的商標。誰想出了名稱或設計了成為商標的徽標。粗略地說,公司根據(jù)其使用商標的期限和地理范圍直接獲得商標的權利;通常,首先使用商標的公司比該商標后來使用相同產(chǎn)品或服務的任何其他公司都享有該商標的權利。未經(jīng)授權使用商標就是“商標侵權”。
與版權一樣,注冊可以增強商標的權利,但不能創(chuàng)造商標。公司品牌設計公司通常在一個州內(nèi)注冊商標很容易,但是賦予聯(lián)邦商標更大的利益的聯(lián)邦商標注冊更難獲得。商標權的有效期限是無限期的;只要商標用于商業(yè)用途,商標所有人就擁有其受保護的權利。(有關商標的更多信息,請參閱由Allworth Press出版的Lee Wilson著的《商標指南》。)
專利申請
專利是美國專利商標局(USPTO)在有限時間內(nèi)授予新發(fā)明創(chuàng)造者的壟斷。根據(jù)專利局,
一項發(fā)明專利是由美國專利商標局授予發(fā)明人的產(chǎn)權。一般而言,公司品牌設計公司新的實用程序或植物專利的期限為自美國提出專利申請之日起二十年,或者在特殊情況下,自較早的相關申請?zhí)岢鲋掌?,須付費維修費。為制成品的非功能性方面使用的裝飾設計授予了外觀設計專利;外觀設計專利自授予外觀設計專利之日起有效期為十四至十五年,具體取決于專利申請的時間。美國專利授權僅在美國,美國領土和美國財產(chǎn)中有效。在某些情況下,可能會提供專利期限的擴展或調(diào)整。
公司品牌設計公司專利授權所賦予的權利,以法規(guī)和授權本身的用語而言,是“在美國將發(fā)明排除,制造,使用,提供出售或出售的權利排除在外”或“進口”該發(fā)明。發(fā)明到美國。授予的權利不是制造,使用,要約出售,出售或進口的權利,而是排除他人制造,使用,要約出售,出售或進口發(fā)明的權利。專利發(fā)布后,專利權人必須在沒有USPTO協(xié)助的情況下強制執(zhí)行該專利。
共有三種專利:
1.實用新型專利可以授予發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新的和有用的過程,機器,公司品牌設計公司制造的物品或物質(zhì)的組成或其任何新的和有用的改進的任何人;
2.外觀設計專利可以授予發(fā)明任何新穎,原創(chuàng)和裝飾性產(chǎn)品的人;和
3.植物專利可以授予發(fā)明,發(fā)現(xiàn)和無性復制任何獨特和新植物品種的任何人。
發(fā)明人必須滿足非常嚴格的標準,專利局才能為其發(fā)明授予專利;這樣,即使專利的侵權者獨立提出了相同的發(fā)明,發(fā)明人也可以阻止其他所有人未經(jīng)許可而制造發(fā)明,甚至可以將侵權的發(fā)明進口到美國。
產(chǎn)品名稱不受專利法保護;產(chǎn)品名稱是商標,商標保護是在市場上獲得的,而不是像專利一樣被授予。而且,沒有歌曲,故事,繪畫或戲劇可以申請專利。公司品牌設計公司版權賦予作家和藝術家以權利,以防止他人復制其作品,但不能完全壟斷創(chuàng)作或輸入類似作品。
(有關專利法的更詳細討論,請參閱Allworth Press的Carl Battle撰寫的《專利指南》,并訪問美國專利商標局的網(wǎng)站。
版權保護要求
公司品牌設計公司根據(jù)美國版權法,一件作品必須滿足三個條件才能獲得版權保護。為了使作品歸版權保護,必須滿足所有這三個要求。
受保護的三個法定先決條件是:(1)在不能復制其他作品的意義上,該作品必須是“原創(chuàng)”的;(2)作品必須體現(xiàn)作者的某種“表達”,而不是僅由一個或多個構想組成;(3)作品必須以某種切實的表達方式“固定”。
獨創(chuàng)性
保護的獨創(chuàng)性條件導致明顯的異常,即兩個彼此相同的作品可以平等地享有版權保護的資格。公司品牌設計公司只要兩部作品都沒有被抄襲,就被認為是“原創(chuàng)”。就版權法中所使用的意義而言,“原創(chuàng)性”僅表示未從另一作品復制某作品,而是該作品具有獨特性或不尋常性。決定了許多版權案件的法學家法學學者哈德·漢德法官以一個著名的假設示例總結了原創(chuàng)性要求:“如果有人用某種魔法從不知道這是要在希臘骨灰盒上創(chuàng)作新的濟慈頌歌”,他將是一名“作者”,并且,如果他擁有版權,那么其他人可能不會復制該詩,盡管他們當然可能會復制濟慈的詩。” 出于版權目的,只要不是復制引起的,兩部作品之間的相似性就無關緊要。
這在版權局的做法和出版物中得到了反映:“版權局不會比較存留副本或檢查注冊記錄來確定提交注冊的作品是否類似于已經(jīng)注冊了版權的任何材料。版權局的記錄可以包含描述或說明相同想法,方法或系統(tǒng)的作品的任何數(shù)量的注冊?!?br/>
任何人如果認為自己的版權已受到他人創(chuàng)作的類似作品的侵害,則必須以版權侵權訴訟的形式向法院尋求補救,而不是版權局,版權局不對版權的獨創(chuàng)性做出判斷尋求注冊的任何作品。
表達
公司品牌設計公司當前的版權法規(guī)重申了通常在版權決定中闡明的公認規(guī)則,即版權僅存在于作品中體現(xiàn)的表達方式中,而不存在于作品所基于的基本思想中。該法規(guī)說:“在任何情況下,無論以何種形式解釋,解釋,原創(chuàng)作品的版權保護都不會擴展到任何思想,程序,過程,系統(tǒng),操作方法,概念,原理或發(fā)現(xiàn)。 ,說明或體現(xiàn)在此類作品中?!?該規(guī)則在侵犯版權的案件中起著重要作用,因為法官通常必須確定被告是從原告那里獲得了受保護的表達,還是僅僅是“借用”了無法保護的想法(或“程序,過程,系統(tǒng)等”)。
固定
美國版權法規(guī)僅對“固定在任何有形的表達媒介中的作品進行保護”,以保護有資格獲得保護的作品。。??梢灾苯踊蚪柚鷻C器或設備從中感知,復制或以其他方式傳達它們。” 公司品牌設計公司該法規(guī)認為固定在有形表達媒介上的作品是“由作者或在作者的授權下在復制品或錄音制品中體現(xiàn)出來的作品,具有足夠的永久性或穩(wěn)定性,以使其可以被感知,復制或以其他方式傳達給他人。超過短暫持續(xù)時間的時期?!?/p>
版權保護的第三個要求有時會令人們感到驚訝,他們可能沒有意識到,例如,在公開的麥克“作家之夜”上表演的新歌或在才藝表演中展示的舞蹈套路,公司品牌設計公司盡管這是原創(chuàng)的,但其中包含受保護的表達的很大一部分,直到它在版權法規(guī)的定義內(nèi)被“固定”,并且可以由目擊其的任何人合法地(盡管不是道德地)復制,逐字逐句或舉動遷移之后,才受到版權保護。表現(xiàn)??梢酝ㄟ^以任何形式錄制其音樂和歌詞的任何可理解版本或將其旋律簡化為也包括其歌詞的書面音樂符號來“固定”歌曲。